专利与专利权的区别
知识产权名词解释

名词解释1.知识产权:是指自然人或法人对自然人通过智力劳动所创造的智力成果,依法确认并享有的权利。
2.版权:又称著作权,是指文学、艺术和科学作品的作者对其创作的作品依法享有的民事权利。
3.版权的邻接权:又称与版权相关的权利,我国著作权法称之为与著作权有关的权益,是指作品的传播者对其传播的作品,依法享有的民事权利。
4.专利权:国际上所讲的专利,一般指的是发明专利,从广义上理解,也可以包括实用新型。
专利权是指国家依法在一定时期内授予发明者独占试用其发明创造的权利。
5.科学发现权:发现是指人们对自然界真实存在的自然现象、特征或规律等所作的前所未有的阐释。
6.外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
7.商业标记:是指用于商业活动的特殊符号、记号、文字、图案等,包括商标、商号、原产地名称、货源标记、地理标志等。
8.反不正当竞争:那种在工商事务中,违反诚实惯例、直接侵害竞争对手各种类型知识产权、特别是标识类标注权的竞争行为。
9.经济全球化:是指在世界经济大市场中通过国际分工,不断提高资源配置的效率,使商品、服务、生产要素和信息在国际间流动的规模不断扩大,各国间的经济发展相互依赖、相互关联的程度呈现日益加深的趋势。
10.知识产权法:是调整人类在智力创造活动中因智力成果而产生的各种社会关系的法律规范的总称。
11.专利:是专利权的简称,即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。
12.发明:是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
13.实用新型:是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
14.外观设计:是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
15.新颖性:指发明创造既不是现有技术也没用。
16.现有技术:指申请日以前为国内外为公众所知的技术。
第四章 专利与专利权

第一节 专利与专利权的概念与类型
一、专利的含义 根据世界知识产权组织(WIPO)的规定, 专利是 指“由政府机构(或代表几个国家的地区机构)根 据申请而发给的一种文件。文件中说明一项发明, 并给予它一种法律地位,即此项得到专利的发明通 常只能在专利持有人的授权下,才能予以利用(制 造、使用、销售、进口),对专利的保护时间限制, 一般为15年至20年。” 我国的专利法把发明、实用新型和工业品外观设计 三种统一以专利的形式加以保护。
专利法对实用新型的专利申请规定了比发明专利简化的审批程序在收费上实用新型专利应缴纳的各项费用比发明专利低保护期限比发明专利保三外观设计专利我国专利法实施细则第二条第三款规定专利法所称外观设计是指对产品的形状图案或者其结合以及色彩与形状图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计
第四章 专利与 专利权
二、专利制度 (一)专利制度的起源 专利制度是通行的一种利用法律和经济的手段来保 护、鼓励发明创造,促进技术进步的管理制度。 (二)专利制度的特征 1.法律保护 2.科学审查 3.公开通报 4.国际交流
(三)专利制度的作用 实践证明,专利制度极大地刺激了技术的创新,有 效地推动了世界各国的科技进步和经济繁荣。具体 表现在以下几个方面: 1.激励发明创造 2.有效配置技术创新资源 3.促进技术商品化和市场化 4.创造市场公平竞争的法律环境并保护技术创 新成果 5.有利于引进先进技术
2.地域性 地域性,即空间限制。是指一个国家依照其本国专 利法授予的专利权,仅在该国法律管辖的范围内有 效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利不承 担保护的义务。对其一项发明创造只在我国取得专 利权,那么专利权人只在我国享有专利权或独占权。
3.时间性 时间性是指专利权人对其发明创造所拥有的法律赋 予的专有权只在法律规定的时间内有效,期限届满后, 专利权人对其发明创造就不再享有制造、使用、销 售、许诺销售和进口得专有权。 《中华人民共和国专利法》第四十二条规定:发明 专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计 专利权的期限为10年,均自申请日起计算。 《中 华人民共和国专利法》第四十四条规定:有下列情 形之一的,专利权在期限届满前终止: 一是没有按 照规定缴纳年费的;二是专利权人以书面声明放弃 其专利权的。
知识产权与所有权的主要区别

知识产权与所有权的主要区别知识产权与所有权的主要区别知识产权和所有权是两个在法律领域中广泛使用的概念,它们在权益保护、物权转移和法律保护等方面存在一些区别。
本文将详细介绍知识产权与所有权的主要区别,包括定义、合用范围、权利归属等方面的内容。
一、知识产权的定义和合用范围知识产权是指在人们的智力劳动成果中具有特定产权属性的权益,主要包括专利权、商标权、著作权等。
知识产权是对创造性和创新性劳动成果的保护,它们通常是经过一定的注册程序和标识才能得到法律保护。
知识产权的范围很广,涵盖科学、文化、技术等各个领域。
1. 专利权专利权是指对一种新的发明或者技术的独占权,它可以给发明人或者公司提供一定的市场竞争优势。
专利权的内容包括专利的制度、使用方式、生产方法等。
2. 商标权商标权是指对商标的独占使用权,商标可以用于区分商品和服务的来源。
商标权的内容包括商标的注册权、使用权以及保护权。
3. 著作权著作权是指对作品的独占使用权,包括文学、艺术、音乐、电影等各种形式的作品。
著作权包括作品的复制权、发行权、出租权等。
二、所有权的定义和合用范围所有权是指对某种物体的彻底控制和支配权,它是私人财产的核心内容。
所有权可以是对实物的控制,也可以是对数字化物体或者信息的控制。
所有权通常是通过购买、继承和赠与等方式获得的,它可以转让和出售。
1. 物权与动产权物权是指对无形和有形财产的法律权益,包括房屋、土地、汽车等。
动产权是指对可挪移物的所有权,比如家具、电器等。
2. 数字信息的所有权数字信息的所有权是指对数字化内容的控制权,比如电子书、音乐、影视作品、软件等。
数字信息的所有权具有不可分割性和可复制性的特点。
三、知识产权与所有权的差异虽然知识产权和所有权都是指对某种权益的所有权,但它们在以下几个方面存在一定的区别。
1. 权利获取方式知识产权通常需要经过一定的注册程序和标识才干获得法律保护,比如专利、商标和版权都需要向相关部门进行注册。
专利与专利权

第三节:专利与专利申请实施许可贸易合同 二、专利许可实施合同的主要条款
1.专利许可实施合同的主要条款 (1)鉴于条款,即前言 (2)定义条款 (3)授权条款 (4)技术条款 (9)服务与培训条款
(10)技术改进条款
专利与专利权
讲师:徐夏
第一节:专利与专利权的基本概念 一、专利的概念和类型
1.专利的概念
专利是受法律规范保护的发明创造,它是指一 项发明创造向国家审批机关提出专利申请,经 依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的 时间内对该项发明创造享有的专有权。专利的 两个最基本的特征就是“独占”与“公开”, 以“公开”换取“独占”是专利制度最基本的 核心。
(1)保证
·保证许可方是专利的合法拥有者或
(2)注意合同中一些条款的规定
·注意约定许可方的一些特定义务; ·注意约定验收标准和方式; ·注意将专利实施许可合同备案; ·注意不争议条款是无效条款。
有权许可者;
·保证并维持专利的有效性; ·保证专利技术的可实施性。
第三节:专利与专利申请实施许可贸易合同 三、专利申请技术实施许可合同
第一节:专利与专利权的基本概念 专利类型例证之工业品外观设计专利:
可口可乐瓶子的外观设计
路透,是美国某玻璃厂的一名普通工人,负责生产玻璃瓶。1923年 的一天,久别的女朋友来看他。这天她穿着流行的紧腿裙,美极了。 这种裙子在膝部附近变窄了,强调了人体的线条美。约会归来后, 于是,他迅速按照裙子样式制作了一个瓶子的样品,然后作为图案 设计进行了专利登记,并将此瓶子设计带到了可口可乐公司。公司 看了大为赞赏,当即与路透签订了一份合同。
知识产权法论述题(全部)

精心整理1.简述知识产权的本质属性。
答:知识产权是一种无形财产权,客体的非物质性是知识产权的本质属性,其具体表现为:(1)不发生有形控制的占有。
由于智力成果不具有物质形态,不占有一定的空间,人们对它的占有不是一种实在而具体的占据,而是表现为对某种知识、经验的认识与感受。
(2)不发生有形损耗的使用。
智力成果的公开性是知识产权产生的前提条件。
由于智力成果必须向社会公示、公布,人们从中得到有关知识即可使用,而且在一定时空条件下,可以被若干主体共同使用。
.(3)不发生消灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。
智力成果不可能由实物形态消费而导致其本身消灭之情形,它的存在仅会因法定保护期届满产生专有财产与社会公共财富的区别。
同时,有形交付与法律处分并无联系.2答:(2)3.(1)的权利。
(2)(3)使用而产生的社会关系,这一制度既要促进文化知识的广泛传播,又要注重保护智力成果创造者的合法利益,协调知识产权专有性与智力成果社会性之间的矛盾。
’4.简述着作权与所有权的区别。
答:(1)两者的标的不同。
所有权的标的是动产和不动产等有形物,所有权主要表现为对有形物的支配权。
在一定时空条件下,标的物不能同时为许多人使用,因为物权人占有和使用其标的物时就排除了其他人同时占有和使用的可能。
而着作权则不同,其标的是无形的人类精神与智力活动的成果,是思想或情感的一定表现,故着作权的独占性完全出自法律的规定,而不是由于标的物本身的性质。
所以,着作权标的一旦公开,同一作品就可以同时被多数人使用,只要其不与法律规定相悖即不会构成侵权。
由于着作权与所有权的标的不同,互不排斥,因此这两种权利可以同时存在。
(2)两者权利的完整性不同。
所有权作为绝对权利,其属性是完整的,它既不受时间的限制,也不受地域的限制,在法律上具有无期限性,所有权虽然会因为标的物的灭失而绝对丧失,但这只是因为有形物的物理性质而导致,所以所有权具有完整性。
而着作权虽然也是一种绝对权利,但只能在法定的保护期内有效,一般也只能在本国领域内有其效力,且受合理使用、法定许可、强制许可的限制,所以说着作权是一种不完整的绝对权利。
知识产权与专利的区别

知识产权与专利的区别知识产权和专利这两个词经常被人们提到,它们在保护创新和促进技术发展方面起着重要的作用。
尽管它们都与知识和创新有关,但实际上它们是两个不同的概念,并且在法律和保护范围等方面存在一些明显的区别。
知识产权的概述知识产权是指个人或组织创造或发明的专有知识、技术、创作等的法律保护。
它可以分为四个主要的类型:专利权、商标权、著作权和商业秘密。
•专利权:专利权是针对发明创造的一种保护。
它授予发明者在一定时间内对其发明享有排他性的权利。
•商标权:商标权是指对某个特定标识(如商标、标志、商号等)的使用权。
它用于保护商业标识,以区分商品和服务的来源。
•著作权:著作权是指对原创的文学、艺术和科学作品的保护,包括文字、音乐、绘画、照片等。
•商业秘密:商业秘密是指商业上有实际或潜在的经济价值的信息,只要采取了保密措施就可以被认定为商业秘密。
专利的定义和特点专利是一种法律文书,授予发明者对其发明的独占权利。
它是一种通过官方机构颁发的权利证书。
专利通常具有以下几个特点:1.独占性:专利授予发明者对其发明享有独占使用权,其他人必须获得专利权人的许可才能使用该发明。
2.时限性:专利权只在一定的时间内有效。
在国际上,专利的有效期通常为20年。
3.技术性要求:为了获得专利,发明必须满足一定的技术性要求,包括新颖性、非显性、可实施性和创造性等。
专利的主要目的是鼓励创新和技术发展。
通过给予发明者一定的独占权,专利鼓励他们投入更多的时间和资源来进行创新研究。
知识产权与专利之间的区别尽管知识产权和专利都涉及保护知识和创新,但它们之间存在一些重要的区别。
1.范围:知识产权是一个更广泛的概念,包括专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
专利只是知识产权的一个方面,专门用于保护发明创造。
2.申请:获得专利权需要提交一份专利申请,并经过官方机构的审查和批准。
然而,证明知识产权的存在并不需要特定的申请程序。
3.有效期:知识产权的有效期可以因其类型而异。
专利的发明人和专利权人的区别
一、专利的发明人和专利权人的区别专利权人是指在国家知识产权局专利登记簿上记载的专利权的所有人。
要想成为专利权人,有两种方法:1、自己提出申请,经国家知识产权局审查合格,符合授权的条件,依法授予专利权。
2、通过继承或交易成为专利权人。
公民或法人死亡或终止时,其合法的继承人得成为专利权人;通过买卖交易,他人也得成为专利权人。
专利权人可自己实施或许可他人实施专利,并收取使用费。
发明人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人,发明人只能是发明创造的完成者。
在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人。
职务发明的发明人对专利享有署名权和获得奖励报酬权,除此之外发明人对专利不享有任何权利,自己不能实施专利也不能许可他人实施专利,发现他人侵犯专利权的,也无权加以制止。
二、专利侵权有什么判断标准构成专利侵权行为的要件包括两个方面:形式条件和实质条件。
其中,形式要件主要有:(1)实施行为所涉及的是一项有效的中国专利;(2)实施行为必须是未经专利权人许可或者授权的;(3)实施行为必须是以生产经营为目的。
对于行为人是否具有主观故意并不是形式要件。
但是,可以作为衡量其情节轻重的依据。
构成专利侵权的实质要件,也就是技术条件,实质实施行为是否属于专利的保护范围。
如果行为人所涉及的技术特征属于专利权的保护范围,那么该行为人就构成了专利侵权。
主要有以下几种表现形式:(1)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征全部相同,则构成侵权;(2)行为人所涉及的技术特征多于专利的技术特征,也构成侵权;(3)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征有相同的,有相异的,但是,相异的技术特征与专利的技术特征是等效的,仍构成侵权;否则,不构成侵权。
这里技术特征等效,是指所属技术领域的普通技术人员能够推断出某两种技术特征彼此替换后,所产生的效果相同。
三、不予授权专利权的规定(1)违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造。
专利权人和专利发明人的区别是什么-
专利权人和专利发明人的区别是什么?
1、专利权人:专利权的所有人及持有人的统称。
即专利申请被批准时,被授予专利权的专利申请人。
专利权人既可以是单位也可以是个人。
2、发明人:专利法规定,在发明专利和实用新型专利中,对发明创造具体实质性特点做出贡献的人称为发明人。
发明人为自然人。
什么是专利权人?什么是专利发明人?实践中很多
人将这两者的概念相混淆,误以为发明人就是专利权人。
针对此种现象,小编下面将详细介绍专利权人和专利发明人的区别。
许多人对专利发明人和专利权人的概念不清楚,对于两者享有的权利也就不很了解,误认为发明人搞出了发明创造,应享有所有的权利,实际不然。
我国专利法规定,职务专利发明人或设计人,享有获得奖励、报酬的权利和署名的权利,却没有独自使用、占有、处分专利的权利,例如,发明人不能将专利作价入股、转让专利权、许可他人实施其专利,这些权利只有专利权人才能享有。
事例:某乡镇企业的王厂长,发明了一种具有杀虫作用的农药有机复合肥料,实验效果不错,此后他请来某研究所的科研人员进行确认,并在其帮助下使肥料生产更加标准化。
在申请专利时,由于王厂长不了解专利法的有关规定,。
著作权、商标权、专利权三者有何不同?
著作权、商标权、专利权三者有何不同?著作权、商标权、专利权同属于知识产权,三者各司其职,有关联却各有特点,下面来看看它们之间有何不同之处。
1、商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。
商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。
2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。
商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权。
3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。
商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。
4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。
商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。
5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。
作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。
而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
6、著作权与专利权存在以下区别:(1)著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。
而专利权所保护的是作者创造的思想内容。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。
这是思想内容与其表达方式的区别。
(2)著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。
任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
商标、专利、版权分别保护的是什么?很多人在提到知识产权时会说“自己申请了和知识产权和商标权”这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。
知识产权分为商标权、专利权和著作权。
知识产权的三种类型
知识产权的三种类型知识产权是指与人类智力创造性劳动成果相关的法律概念,它保护着人们的创造、发明和创新。
知识产权可以帮助创造者获得经济利益,并激励他们在创新方面持续投入时间和精力。
在现代社会中,知识产权的重要性日益凸显,它被广泛应用于各个领域。
本文将介绍知识产权的三种类型及其作用。
第一种类型是专利权。
专利权是一种授予发明者对其发明进行独家权益保护的法律制度。
专利可以使发明者独占市场,获得合法的竞争优势。
通过获得专利,发明者可以在法律保护的范围内阻止他人复制、制造、销售他们的发明。
这种保护促进了创新和发明的进步,并为发明者提供了经济利益。
专利权的存在和保护鼓励了科学家、工程师和创造者们继续投入时间和精力进行创新研究。
第二种类型是商标权。
商标是一种独特的标识,例如商标名称、标志、形状、图案等,用来识别和区别商品或服务来源。
商标权为商标持有人提供了专有使用商标的权利,并保护其免受他人滥用或冒用。
商标权的保护鼓励企业建立和推广其品牌形象,使消费者能够识别和区分各种产品或服务。
通过注册商标,企业可以建立品牌忠诚度,增加市场份额,提高产品或服务的认可度。
第三种类型是版权。
版权是指对文学、艺术、音乐、影片、软件等作品的独占权。
版权保护着作者的创作成果,阻止他人未经授权使用或复制作品。
版权的存在鼓励了创作者进行创作,并保护他们的经济利益。
通过版权保护,艺术家和创作者可以控制他们的作品如何被使用,并从中获取经济回报。
版权的保护还有助于鼓励创作新颖、独特和有创意的作品,促进文化和艺术的发展。
总结起来,知识产权的三种类型分别是专利权、商标权和版权。
专利权保护发明和创新,商标权保护商标标识和品牌形象,版权保护文学、艺术作品和软件等创作成果。
这些知识产权的存在和保护鼓励了创新和创造,为创作者提供了经济利益,促进了社会的进步和发展。
因为我们要求1200字的作文,所以本文在正文中增加了一些探讨各种知识产权对于社会发展的重要性的内容,并进行了适当的补充和拓展。
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专利与专利权的区别
如今是一个法制的社会,很多与生活息息相关的事情都离不开法律。
知识
产权法中,规定了专利权,属于其中一种。
那专利权的有关规定是什么?接下来,小编将向您介绍关于专利与专利权的区别的相关内容!欢迎阅读!
一、专利与专利权的区别
专利权简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一
定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
社会上对专利的认识一般有三种含义:一是指专利权;二是指受到专利权保
护的发明创造;三是指专利文献。
举例例如:我有三项专利,就是指有三项专利权;这项产品包括三项专利,
就是指这项产品使用了三项受到专利权保护的发明创造(专利技术或外观设计);
我要去查专利,就是指去查阅专利文献。
专利法中所说的专利主要是指专利权。
二、申请专利有哪些好处?
专利权有以下好处:
(1)排他性
其他任何人未经许可都不能对其进行制造、使用和销售等,否则属于侵权
行为。
(2)地域性
专利权是一种有地域范围限制的权利,发明创造在哪个国家申请专利,就
由其国授予专利权、有效,而对其他国家则不具有法律的约束力。
但是,同一
发明可以同时在两个或两个以上的国家或地区申请专利。
(3)时间性
时间性是指专利只有在法律规定的期限内才有效。
目前世界各国的专利法对专利的保护期限规定不一。
知识产权协定中规定针对发明的保护期为20年,实用新型和外观的保护期为10年。
三、如何区别专利权人与发明人享有的权利
职务发明人与非职务发明人的身份决定了专利权人与发明人享有的权利。
职务发明申请专利的权利归单位,单位作为专利权人有权占有、使用、处分其专利,而发明人(或设计人)不具备这些权利。
非职务发明人,申请专利的权利和专利权都属于本人,只有本人占有,使用和处分该专利的权利,也可以出售专利又可以转让专利技术使用权或字节实施专利获得经济利益。
也许有人会问到,若专利发明人离开公司,那他能带走专利吗?公司是不是应该支付相应的费用呢?
专利法明确:发明人享有署名权和获得必要报酬的权利,但无权占有,使用和处分专利,不能擅自转让专利获取利益。
因此,发明人有权利获得奖金等物质鼓励,而不得带走专利,否则属于侵权。
相信看到这里大家已经对专利权较为全面的了解了,以上内容为您介绍了区别,专利权好处及发明人的情况。
关于专利与专利权的区别,小编就介绍到这里了,希望对您有所帮助,若有更多法律问题,可以咨询相关律师。